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自媒體如何避開侵權“坑”?
時間:2019-03-20來源:中國知識產(chǎn)權報

 新聞背景

  近日,國家版權局在京召開座談會,通報了“劍網(wǎng)2018”專項行動工作成果,專項行動期間,查處網(wǎng)絡侵權盜版案件544件。值得一提的是,“劍網(wǎng)2018”的工作重點之一就是重點打擊如微博、微信公眾號、頭條號等自媒體的侵權現(xiàn)象。如今,自媒體遍地開花,其潛在的侵權風險不容忽視。

  自媒體侵權大多可以歸為著作權侵權和名譽權侵權兩類。通過對著作權侵權類案件整理分析,這類案件的成因往往是多方面的?;ヂ?lián)網(wǎng)并非法外之地,對于互聯(lián)網(wǎng)的行為和生態(tài)的規(guī)制是司法職能之一,盡管存在復雜的侵權樣態(tài),但是從行為模式上分析法律后果,仍可以發(fā)現(xiàn)其中的絲絲脈絡,筆者將從主體、行為、救濟等方面進行分析。

  以下,筆者將從具體案例著手,對自媒體著作權侵權問題進行分析。

  三起糾紛話侵權

  第一起案例是林志穎微博發(fā)布PS圖片侵權案。該案中,林志穎將某解放軍戰(zhàn)士形象的圖片中的主要人物面部PS成自己的圖片發(fā)布到個人微博上,后被著作權人發(fā)現(xiàn)并訴至法院。法院認為,該圖片將作品的主要人物之一的面部進行PS,使作品失去原有的英雄氣概,已侵犯作者的身份權利,故判決林志穎侵權。實踐中,PS圖片的行為在互聯(lián)網(wǎng)上非常常見,很多人并不認為此類行為侵權,但實際上很多案件之所以未引起糾紛,多為權利人怠于行使權力。

  第二起案例是“智合新媒體發(fā)布律師文章侵權案”。智合新媒體是一家運營法律類的微信公眾號,其將文章《如何使用律師》的作者識別錯誤,誤以為獲得作者授權而擅自發(fā)布,并署名錯誤,被原告熊某中發(fā)現(xiàn)后將其訴至法院。法院審理后認為,將他人作品置于向公眾開放的平臺,系信息網(wǎng)絡傳播行為,在此過程中,該公眾號未盡到審查義務,致使侵犯作者權利,同時將未為作者署名,構成侵權,應當承擔侵權責任。

  第三起案例是黃某起訴阿里巴巴(中國)有限公司(下稱阿里公司)的侵權糾紛。因阿里公司在微博中未經(jīng)許可發(fā)布了一張無署名且去掉了原作者黃某水印的圖片,被起訴至法院。法院審理后認為,阿里公司未經(jīng)授權將原告黃某作品使用在微博運營活動中,且未署名,已構成對原告署名權、信息網(wǎng)絡傳播權的侵犯。

  上述三個案例較為典型地反映了當下自媒體領域,從個人到大型商業(yè)集團,從文字到圖片,都不同程度的存在侵權風險。在使用自媒體進行宣傳的過程中,大量的信息實際上是存在權利人的,如未經(jīng)許可使用,就會為今后糾紛埋下伏筆。

  保護意識待提高

  在筆者看來,自媒體之所以侵權高發(fā),一方面是用戶和平臺關系錯綜復雜;另一方面在于權利人與侵權者缺乏知識產(chǎn)權保護意識。

  從法律上來說,用戶分為自然人、法人或其他組織。用戶發(fā)布信息的行為是否商業(yè)行為,需結合個案認定,但是否屬于商業(yè)行為與案件侵權事實認定的關系不大,很多人對用戶責任存在誤解,認為個人用戶的使用行為不屬于商業(yè)使用,不構成侵權,這種認識是錯誤的。用戶在平臺發(fā)布信息,多數(shù)情況下由其自行承擔責任。平臺可以根據(jù)“避風港原則”免于承擔賠償,但也存在注意義務,即當侵權行為特別明顯,平臺不可能不注意到的情形下,平臺應當對擴大的損失承擔連帶責任。

  與此同時,侵權者對于版權保護的漠視和對權利人的不尊重非常嚴重。侵權者不僅不檢討自身過錯,反而指責權利人未事先通知、沒有聲明禁止傳播,或責備權利人高額索賠,甚至稱自己的使用反而提高了權利人的影響力。

  那么,平臺與用戶的關系該如何認定呢?

  平臺對于其部分功能,允許用戶用戶進行二次開發(fā),從而形成相對獨立的應用,例如對插件、小程序等開源或者開放端口的釋放,就能對全網(wǎng)數(shù)以萬計的信息進行抓取。鑒于自媒體快速傳播的特點,很多信息在第一時間發(fā)布后就能廣泛傳播,這種鏈式傳播的速度可能是權利人希望看到的,但也會加大侵權風險。

  平臺在提供服務過程中,對于信息的推薦和編輯往往能引起自身責任,但在移動互聯(lián)網(wǎng)的環(huán)境中這種現(xiàn)象較為少見,因為根據(jù)爬蟲搜索規(guī)則,通常能夠及時定位作品源,所以相對來說平臺的行為較為安全。但用戶對于熱門信息則往往不加以取舍地復制粘貼,侵權現(xiàn)象的逐漸增多。

  復制轉載有風險

  在對“自媒體”行為方式的認定中,主要存在三種行為方式:編輯行為、引用行為和轉發(fā)、轉載行為。

  一般而言,對圖文類信息的復制、轉發(fā)等均可以視作編輯行為,相對應的權利包括復制權、信息網(wǎng)絡傳播權等。實踐中,復制行為較為普遍,比如,企業(yè)為了宣傳,往往會對圖文類信息進行下載、編輯后上傳;而引用和轉發(fā)的情形較少。

  引用行為多是對原作者發(fā)表作品的鏈接進行指引,這種行為實際上是一種鏈接行為。按照著作權法規(guī)定,為了介紹說明某一情況,少量使用他人作品內(nèi)容的行為屬合理使用行為。從引用者的角度來看,互聯(lián)網(wǎng)技術的發(fā)展,可能會在引用過程中存在一定的信息展現(xiàn),但是這種展現(xiàn)一般不影響作者的權利實現(xiàn),如需進一步閱讀,可以點擊鏈接后跳轉至作者的原作品處瀏覽。因此,實踐中這種案件相對較少。

  轉發(fā)和轉載并非法定概念,作者允許他人轉發(fā)轉載,實際上是對自己權利的一種處置,但是這種行為僅僅是一種事實,并不具有法律意義上約束力。由于轉發(fā)、轉載的范圍、時間并未做出約定,所以他人在使用時,只能單純地從道德上約束作者,如果作者追究使用者的責任,使用者可能仍需面對侵權風險。不過,有觀點認為,作者既然公開承諾允許他人轉載和轉發(fā),那么應當視為其放棄部分權利,不應再追究使用者的責任,如果他日作者發(fā)生了轉變,應當公示或通知使用者停止使用,否則使用者可以按照自己的意志來處分作品。這種觀念具有一定的合理性,但是目前法律缺乏這種制度性安排,對于作者聲明允許的行為究竟如何定性,實踐中仍存在困難。

  救濟方式較復雜

  在法院審理的案件中,大多存在侵權賠償數(shù)額難確定、身份權利救濟復雜化等特點。

  一般來說,圖文類作品通過正規(guī)渠道購買價格較低,如果按照原告正常出售圖片的價格作為賠償標準,可能少于原告支出的費用。法院一般會按照法定賠償來酌定賠償數(shù)額,但即便如此,原被告各自的訴求仍是很難滿足的。原告期望更高的賠償數(shù)額,被告則希望能夠按照最低數(shù)額賠償,甚至于希望按照正常渠道購買的價格來和解。但無論如何,侵權者對于侵權賠償數(shù)額預期過低,導致對版權不夠重視,進一步加大侵權范圍,也給調(diào)解帶來難度,浪費大量的司法資源。

  在身份權利救濟的問題上,他人侵犯權利人身份權利時,應當承擔道歉、消除影響的責任,但部分權利人以此作為要挾手段,對大型企業(yè)提出高額賠償要求已成為一種常態(tài)。筆者認為,身份權利的救濟應當符合著作權法制訂的初衷,即彌補給權利人造成的精神損害,而非成為一種工具化的手段。對于身份權利的救濟應當遵循合法、合理兩個原則,即救濟的方式法定,救濟的程度與侵權行為相適應,過高或過低的救濟手段會造成更大的不公平,在實踐中對于互聯(lián)網(wǎng)侵權后的賠禮道歉或消除影響,可以選擇多種方式,機械地將其理解為一定時間或者空間的做法存在偏差。

  協(xié)議代管需注意

  平臺服務商和用戶之間的糾葛也不僅局限于一紙用戶協(xié)議,有些平臺為了擴大影響力,會提供一定的服務,例如給用戶推薦信息、給用戶推薦熱門圖文或者允許第三方來專門針對某項功能進行外包。

  關于平臺的用戶協(xié)議的效力的問題,一般而言,自媒體平臺存在幾種授權條款:第一,作者同意平臺對作品享有著作權;第二,作者允許平臺使用其發(fā)表在平臺的作品;第三,作者允許他人在平臺上使用作品;第四,作者同意作品歸平臺和作者共同共有。這些協(xié)議往往都是線上條款,雖然用戶在注冊時已經(jīng)同意了相關條款,但按照法律規(guī)定,其效力處于待定的狀態(tài)。因為現(xiàn)實中存在很多情形,例如注冊人可能不是權利人,其不能代表作者放棄權利。

  在委托他人代管的效力問題上,部分企業(yè)在經(jīng)營過程中,委托他人管理自媒體,若出現(xiàn)侵權,法律責任要歸于委托人或者使用者來承擔責任。從合同方面來看,委托人和受托人之間關于侵權責任的約定,僅對合同雙方具有約束力,對權利人并無約束,權利人可以選擇起訴其中之一或?qū)⒍咦鳛楣餐桓妫劣谧罱K責任承擔的問題需受托人和委托人內(nèi)部解決。

  自媒體誕生以來,就出現(xiàn)了形形色色的糾紛。從根源上來看,侵權行為無論是有意為之還是疏忽大意,都會給權利人造成影響。隨著技術進步,還可能會出現(xiàn)更多的傳播形態(tài),但是追本溯源,權利人對于作品控制,是權利人的行使權利的自主意識,他人必須尊重權利人的意思,誤解或者曲解將會造成更大的矛盾。實際上,通過事后有效的救濟也能合理地平衡權利和傳播之間的失衡狀態(tài)。(作者:郭振華)

 

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